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el lest.imento, i aplicando el principio recordado, resulta que la enajenación que 
aquel importa en concepto de VMnnio, no existe en realidad. Enhorabuena, sea el 
testamento una donación ; como la aceptación requerida de parte del beneficiado 
no interviene sino después de morir el que la hizo, esto es, después de perder la fa- 
cultad de dar i enajenar de todo modo, i ser ya sus bienes cosa nullius, la donación 
sujeta no ha existido jamas. I tanta verdad es esta conclusión, que el derecho finje, 
ficción que pugna con la naturaleza pero lójica sobre manera, ser una misma la 
época de la aceptación de la herencia con la del otorgamiento de las voluntades 
• supremas i la de la muerte del testador. 
Llevemos mas adelante nuestras concesiones. Exista en realidad la enajenación 
supuesta por Vinnio ; i si no se quiere pugnar con los principios jurídicos, hágase 
para este efecto concurrir al heredero en el testamento. En rigor de derecho, ¿qué 
importaría para éste enajenación semejante? En manera alguna el derecho in re, 
llamado herencia, que constituye toda la sucesión, sea testada, sea intestada. Lo de- 
¡raostraré. 
La herencia, o el patrimonio de un difunto, se divide en dos partes : bienes cor- 
porales i derechos ad personam, obligaciones. En la hipótesis, bajo la cual voi a r.a- 
ciocinar, esta universidad de cosas se trasmite mediante una enajenación del testa- 
dor a su heredero. A esta enajenación por supuesto han de aplicarse los principios 
¡jurídicos universales ; pues léjos de ser meras creaciones de la lei civil, descansan en 
el orden natural distinguiéndose por su necesidad lójica. 
Comenzando por los bienes corporales que puede contener el patrimonio del dí- 
tfunto, sencillamente manifestare que la enajenación supuesta importa para el here- 
den un titulo derisorio. Considerando que el derecho natural no reconoce mas modo 
de adquirir que la ocupación, el civil ha escrito: titulo sin tradición no confiere do* 
minio. Yo celebro, por ejemplo, un contrato de compra-venta; empero, si no media 
la tradición tengo solo título, no dominio, un derecho ad rem, no in re. De aqui 
•■es que si, entretanto únicamente me asiste el título, el vendedor de la cosa la 
• enajena i hace tradición a otro, mi título no basta a realizar la adquisición a 
• que se refiere. De la misma manera, esta nueva enajenación que nos ocupa, llama- 
i‘da testamento, importaría para el heredero nada mas que un titulo ánles de la 
Uradicion. Empero, esta no tiene lugar durante la vida del testador que se reserva el 
'USO i posesión de sus cosas hasta el último suspiro. El testador ha muerto, los 
H)ienes que deja, ¿de quién son en el momento presente? Absolutamente del heredero, 
•pues el título que le confiere la enajenación otorgada en favor suyo no importa de 
! por si solo el dominio. Luego, pues, tales bienes son res nullius' ¿Qué acción podria 
¡deducir el heredero contra el primer ocupante? Ninguna; la que importa su título, 
rno es real. 
Pasando ahora a la trasmisión de los derechos personales i obligaciones del 
nmuerto, si so la da por fundamento la enajenación supuesta, no conduce esta a 
I in resultado mas dositivo que el visto respecto de los derechos reales. Como todas 
has personas son distintas en la naturaleza, debo al raciocinar bajo la hipótesis pre* 
' ente, hacer abstracción de aquella ficción del derecho civil, en cuya virtud el here. 
ilero se considera la misma persona del difunto, dándose a i contra aquel las accio:. 
I les que se dan a i contra este. Siendo pues el testador i su heredero dos personas 
llistintas, debo raciocinar bajo este principio: el que contrae, contrae para si sola- 
incnte. Este principio se traduce en este otro: toda transferencia de un derecho per- 
enal i de una obligación requiero el concurso de la voluntad de aquel en favor o 
¡nciinlra de quien está constituido el derecho u obligación. Yo, por ejemplo, tengo 
n arrendamiento una casa de la pertenencia de Pedro; en virtud del principio re- 
bordado, no puedo transferir a un tercero mis derechos i obligaciones de conduclor. 
